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  • 圖書館工作中的版權(quán)侵權(quán)責任分析與啟示

    時間:2024-08-26 08:45:26 公共管理畢業(yè)論文 我要投稿
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    圖書館工作中的版權(quán)侵權(quán)責任分析與啟示

    [摘要]北京三面向版權(quán)代理有限公司訴重慶市陵區(qū)圖書館網(wǎng)站因鏈接侵犯著作財產(chǎn)權(quán)糾紛一案以涉案圖書館敗訴結(jié)案,反映出司法機構(gòu)對圖書館如何公道使用他人作品方面態(tài)度的差異。圖書館版權(quán)侵權(quán)責任包括直接侵權(quán)、間接侵權(quán)和共同侵權(quán)。網(wǎng)站鏈接侵權(quán)適用間接侵權(quán)規(guī)則,深度鏈接等同于內(nèi)容服務(wù)而被認定為直接侵權(quán)。對陵圖書館鏈接侵權(quán)案的責任分配、法律適用提出看法,探究該案對圖書館工作的啟示。
      [關(guān)鍵詞]圖書館 鏈接 版權(quán) 侵權(quán)責任
      
      1 陵圖書館鏈接侵權(quán)案主要案情
      
      2007年2月1日原告北京三面向版權(quán)代理有限公司(以下簡稱三面向公司)與涉案作品原始著作權(quán)人劉幫華簽訂版權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,依法受讓取得了其作品《獰皇武霸》除署名權(quán)、影視改編權(quán)以外的著作權(quán)。在2006年8月9日至2007年4月24日期間,重慶市陵區(qū)圖書館(以下簡稱陵圖書館)通過江西新余電信網(wǎng)站鏈接了《獰皇武霸》的內(nèi)容,統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示此文的累計免費閱讀人次為37次。
      原告以為被告陵圖書館在其網(wǎng)站上未經(jīng)許可使用并傳播了該作品,也未支付相應(yīng)的報酬,遂向其發(fā)出《敦促立即支付獰皇武霸等作品許可使用費的通知》,陵圖書館于同月24日收到該函件后,立即與原告取得了聯(lián)系,表明其僅是提供目錄鏈接并隨即斷開了該鏈接。
      一審法院根據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護條例》第二十三條的規(guī)定,判決陵圖書館不承擔侵權(quán)賠償責任。法院以為,陵圖書館作為公益性文化機構(gòu),為了更好地傳播文學信息資源,發(fā)揮圖書館的知識導航作用,方便讀者查詢、閱讀相關(guān)文學作品,通過鏈接江西省新余市電信網(wǎng)址的形式在其網(wǎng)站中鏈接了《獰皇武霸》的文章內(nèi)容。被告對涉案作品的使用并非是在自己的網(wǎng)站中直接占有、存儲文章內(nèi)容,其所提供的僅僅是一個狹義的鏈接服務(wù)。且被告作為公益性文化傳播網(wǎng)站,并未因提供該鏈接行為直接受益。由此,一審法院認定陵圖書館在客觀上雖鏈接了未經(jīng)過權(quán)利人許可的侵權(quán)作品,構(gòu)成了對原告著作權(quán)的侵犯,但其在接到權(quán)利人的通知后,即斷開了與侵權(quán)作品的鏈接,故不應(yīng)承擔侵權(quán)賠償責任。
      二審法院以為,判定陵圖書館的鏈接行為是否構(gòu)成侵權(quán),首先應(yīng)當確定其鏈接的程度,即鏈接的程度為“一般鏈接”還是“深度鏈接”。法院經(jīng)過分析陵圖書館涉案鏈接的形式,認定陵圖書館的行為屬“深度鏈接”。并且以為陵圖書館在主觀上應(yīng)當知道其行為構(gòu)成侵權(quán)的可能性,但未盡到留意義務(wù),在未審查涉案作品是否構(gòu)成侵權(quán)、未得到作品權(quán)利人許可的情況下,直接通過網(wǎng)絡(luò)鏈接而使用涉案作品,侵犯了權(quán)利人的信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)和獲得報酬權(quán)。從而,二審法院從主觀和客觀兩方面認定陵圖書館依法應(yīng)承擔相應(yīng)的民事責任。以為一審判決雖認定事實清楚,但適用法律錯誤。根據(jù)著作權(quán)法和民事訴訟法,于2008年8月11日做出如下判決:①撤銷一審判決;②重慶市陵圖書館賠償北京三面向版權(quán)代理有限公司10 000元①。
      原被告之間的另一著作財產(chǎn)權(quán)糾紛案,除了涉案作品不同外,案情基本相同,一、二審判決也雷同。此處不再贅言。
      該案是涉及圖書館網(wǎng)站鏈接侵犯他人著作權(quán)的糾紛,以涉案圖書館敗訴、承擔民事侵權(quán)責任結(jié)束訴訟。此案一、二審法院的判決結(jié)果完全不同,兩個法院對待圖書館這一公益性機構(gòu)的態(tài)度也有所差異。且這一案件與其他貿(mào)易性網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商因提供鏈接服務(wù)(如百度案、雅虎案)而侵犯著作權(quán)的案件有所不同,應(yīng)引起其他圖書館的警示和研究職員的重視。
      本文不對此案涉及的鏈接技術(shù)方面做深進分析,而將集中對這一案件的責任分配和法律適用進行評析,由于該案涉及到著作權(quán)直接侵權(quán)、間接侵權(quán)和共同侵權(quán)的背景理論和法律規(guī)定,故筆者先就這些題目進行討論。
      
      2 版權(quán)直接侵權(quán)、間接侵權(quán)與共同侵權(quán)
      
      2.1 直接侵權(quán)和間接侵權(quán)
      版權(quán)直接侵權(quán)是指行為人通過自己的行為直接侵害他人的權(quán)利。與之相對應(yīng),間接侵權(quán)則指行為人并非通過自己的行為直接侵害他人的權(quán)利,而是通過一定的媒介侵害他人的權(quán)利。我國《著作權(quán)法》規(guī)定著作權(quán)人享有發(fā)表權(quán)、署名權(quán)等精神權(quán)利以及復制權(quán)、發(fā)行權(quán)、信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)等財產(chǎn)性權(quán)利,直接以自己的行為侵犯了這些權(quán)利即為直接侵權(quán)。
      在規(guī)制版權(quán)間接侵權(quán)的立法方面,一些國家已有立法先例。英國版權(quán)法在第22條到第26條明確列舉了六種“從屬侵權(quán)”行為。美國1976年版權(quán)法雖沒有列舉間接侵權(quán)行為,但經(jīng)學者研究發(fā)現(xiàn),該法卻規(guī)定了幫助侵權(quán)的幾種例外情形,包括非營利性圖書館只要在自助復制設(shè)備上張貼版權(quán)警告,即不對讀者使用復制設(shè)備進行侵權(quán)的行為承擔責任等…。
      目前我國立法中尚沒有對間接侵權(quán)進行明確、系統(tǒng)的規(guī)定,學界對間接侵權(quán)的類型、認定及責任構(gòu)成都存在不同的觀點。有人以為間接侵權(quán)是幫助侵權(quán)、二次侵權(quán)和代位侵權(quán),以上三種侵權(quán)形式共同組成了間接侵權(quán)。還有人以為間接侵權(quán)包括兩大類型,分別是連續(xù)侵權(quán)型的間接侵權(quán)和幫助侵權(quán)型的間接侵權(quán)。至于作甚幫助侵權(quán)、二次侵權(quán)和代位侵權(quán),研究職員則基本上達成了一致。一般以為,幫助侵權(quán)指的是行為人主觀上知道或應(yīng)當知道直接侵權(quán)行為的存在,卻仍在客觀上實施了對直接侵權(quán)人引誘、促使、幫助等行為,為直接侵權(quán)行為提供了便利條件。二次侵權(quán),也稱從屬侵權(quán),指的是某人的行為系他人侵權(quán)行為的繼續(xù),并且由于其行為使直接侵權(quán)的后果得以延伸和擴大。代位侵權(quán)指某人雖未直接從事侵權(quán)行為,但因替換關(guān)系需對他人的侵權(quán)行為負一定責任。
      版權(quán)間接侵權(quán)的司法認定方面,美國在其判例中逐漸形成的認定標準,對本國和其他國家的司法判決造成了較大影響。如在幫助侵權(quán)的認定方面,美國最高法院在1984年的Sony案中,創(chuàng)造性地提出了“實質(zhì)性的非侵權(quán)用途”原則,即假如一種產(chǎn)品可以被廣泛地應(yīng)用于正當?shù)挠猛荆词怪圃焐袒蜾N售商知道該產(chǎn)品可能被用于侵權(quán)用途,也不能因此推斷他們具有幫助他人侵權(quán)的故意,因而不構(gòu)成間接侵權(quán)。但2002年的Grokster一案,美國最高法院推翻了一二審法院援引“實質(zhì)性非侵權(quán)用途”標準做出的裁判,以為兩被告的言行表明了他們引誘用戶進行侵犯版權(quán)的主觀意圖,應(yīng)對用戶的直接侵權(quán)行為承擔幫助侵權(quán)責任。正如有的研究職員所指出的:Grokster案充分暴露了“實質(zhì)性非侵權(quán)用途”標準的缺陷。通過該案,法院確定了網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)的另一嚴格標準,即引誘侵權(quán)。
      
      2.2 共同侵權(quán)
      共同侵權(quán)與單獨侵權(quán)相對應(yīng),指由兩人或多人共同實施的加害行為。學者對共同侵權(quán)行為的本質(zhì)各持己說,總而觀之,主要有以下四種看法:其一為意思聯(lián)絡(luò)說,即以為共同行為人之間必須有主觀上的意思聯(lián)絡(luò),方能構(gòu)成共同侵權(quán);其二為共同過錯說,以為共同侵權(quán)行為的本質(zhì)在于數(shù)個行為人對損害結(jié)果有共同過錯,共同過錯除包括共同故意外,也包括共同過失;其三為共同行為說,此說以為,各加害人在主觀上雖無通謀或共同過錯,但由于行為人的共同加害行為與加害結(jié)果緊密相關(guān),仍應(yīng)構(gòu)成共同侵權(quán);第四種觀點為關(guān)聯(lián)共同說,以為只要各侵權(quán)行為所致的損害后果在客觀上有關(guān)聯(lián)共同,就足以構(gòu)成共同侵權(quán),無須行為人主觀上的聯(lián)絡(luò),也無須侵權(quán)行為時間和地點上的同一,但損害須為不可分割的。以上四種觀點又通常被回納為主觀說和客觀說。
      鑒于主觀說與客觀說的對立,出現(xiàn)了折衷說,該學說主張從主客觀兩個方面考慮共同侵權(quán)行為的構(gòu)成。從主觀方面講,數(shù)個加害人均需有過錯,但是無須共同的故意或意思上的聯(lián)絡(luò),各加害人過錯的具體內(nèi)容相同或者相似也構(gòu)成共同侵權(quán)。從客觀方面說,各加害人的行為應(yīng)當具有關(guān)聯(lián)性,構(gòu)成一個同一的整體,而且都是損害發(fā)生不可或缺的共同原因。采用折衷說界定共同侵權(quán)行為的本質(zhì)特征,使連帶責任的范圍適當擴大,可以更好地保護受害人的賠償權(quán)利。但是,由于該學說在認定共同侵權(quán)行為時,要從主、客觀兩個方面來分析,在實踐中難以把握,所以也遭到了一些學者的詬病。
      最高人民法院《關(guān)于貫徹執(zhí)行

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